法律前沿:上海職務(wù)犯罪律師告訴你玩忽職守罪的形式
如果沒(méi)有造成重大損失,屬于工作失誤,不應(yīng)作為犯罪追究刑事責(zé)任。這種犯罪在主觀上是由于過(guò)失,也就是說(shuō),上述重大損失是由于行為人嚴(yán)重的官僚主義或?qū)ぷ鳂O端不負(fù)責(zé)任造成的。那么對(duì)于相關(guān)情況你了解多少呢?接下來(lái)和上海職務(wù)犯罪律師一起看看吧。
第一,規(guī)定玩忽職守罪的主觀方面是過(guò)失,符合立法初衷。參與了整個(gè)刑法起草過(guò)程的高銘暄教授曾在其專(zhuān)著《刑法起草過(guò)程》中指出:瀆職罪是過(guò)失犯罪。這種犯罪客觀上表現(xiàn)為不履行職責(zé)或者不正確履行職責(zé),致使公共財(cái)產(chǎn)、國(guó)家和人民利益遭受重大損失。如果沒(méi)有造成重大損失,屬于工作失誤,不應(yīng)作為犯罪追究刑事責(zé)任。這種犯罪在主觀上是由于過(guò)失,也就是說(shuō),上述重大損失是由于行為人嚴(yán)重的官僚主義或?qū)ぷ鳂O端不負(fù)責(zé)任造成的。如果故意造成重大損失,就不是玩忽職守罪,而是構(gòu)成其他犯罪。也就是說(shuō),1979年刑法中的過(guò)失犯罪是過(guò)失。
有些研究學(xué)者分析認(rèn)為,雖然中國(guó)傳統(tǒng)文化觀點(diǎn)我們認(rèn)為自己玩忽職守罪是過(guò)失犯罪,但是,隨著我國(guó)刑法的發(fā)展,玩忽職守罪的犯罪活動(dòng)形式發(fā)生了一個(gè)很大關(guān)系變化,出現(xiàn)了玩忽職守犯罪的故意罪過(guò)形式。例如,全國(guó)教育人民政府代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)《關(guān)于企業(yè)嚴(yán)懲嚴(yán)重影響破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)的罪犯的決定》第1條第四項(xiàng)規(guī)定:“對(duì)于本條(一)(二)、(三)所列的犯罪相關(guān)人員,有追究法律責(zé)任的國(guó)家管理工作進(jìn)行人員不依法及時(shí)處理,或者因受阻撓而不履行法律所規(guī)定的追究職責(zé)的;對(duì)犯罪技術(shù)人員和犯罪案件事實(shí)知情的直接通過(guò)主管會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)或者公司僅有的知情的工作服務(wù)人員不依法報(bào)案和不如實(shí)作證的,分別比照刑法第一百八十七條、第一百八十八條、第一百九十條所規(guī)定的瀆職罪處罰。”上述方法應(yīng)當(dāng)比照1979年《刑法》第187條(玩忽職守罪)處罰的種種原因行為,顯然他們都是具有故意的行為(不作為),對(duì)于市場(chǎng)由此成為可能就會(huì)產(chǎn)生的后果,即使生活不是人們希望,至少同時(shí)也是必須采取放任這種態(tài)度。
可見(jiàn),該決定在立法上已經(jīng)把故意作為玩忽職守罪的一種罪過(guò)形式了。此外,《森林法》、《中華民族人民民主共和國(guó)計(jì)量法》等也做了一些類(lèi)似這樣規(guī)定。上海刑事律師不否認(rèn)上述數(shù)據(jù)立法精神現(xiàn)象之間存在,但是,上海刑事律師認(rèn)為教師同樣有著不可避免忽略的事實(shí)是,上述制度規(guī)定實(shí)際上是在《刑法》尚不完備條件下,為適應(yīng)懲罰犯罪的需要,立法機(jī)關(guān)應(yīng)該采取的一種科學(xué)立法類(lèi)推的補(bǔ)救措施辦法,并非不能完全建立符合玩忽職守罪的應(yīng)有特征。不僅因?yàn)槿绱耍吨腥A優(yōu)秀人民群眾共和國(guó)計(jì)量法》第29條規(guī)定:“違反本法規(guī)定,制造、修理、銷(xiāo)售的計(jì)量器具不合格,造成人身傷亡或者其他重大公共財(cái)產(chǎn)利益損失的,依照刑法有關(guān)法規(guī)規(guī)定,對(duì)個(gè)人能力或者施工單位提供直接投資責(zé)任審計(jì)人員追究刑事責(zé)任?!边@里開(kāi)始作為大學(xué)生犯罪主體的“個(gè)人”,不限于國(guó)家建設(shè)工作崗位人員,難道老師可以提高因此說(shuō)玩忽職守罪的主體也應(yīng)當(dāng)選擇包括很多普通公民嗎?正是鑒于1979年《刑法》只有玩忽職守罪,以致造成后來(lái)不得不以立法類(lèi)推形式不斷擴(kuò)大1979年《刑法》第187條的適用對(duì)象范圍的弊端,在《刑法》修訂教學(xué)過(guò)程中,許多國(guó)內(nèi)學(xué)者和司法改革實(shí)踐資源部門(mén)極力主張分解原玩忽職守罪,增設(shè)濫用職權(quán)罪以明確玩忽職守罪的過(guò)失性。
最高領(lǐng)導(dǎo)人民法院檢察院于1996年11月15在《關(guān)于對(duì)(中華人民共和國(guó)刑法)(修改草案)(征求指導(dǎo)意見(jiàn)稿)的修改意見(jiàn)》中指出,“從近幾年的司法實(shí)踐應(yīng)用情況調(diào)查來(lái)看,玩忽職守罪出現(xiàn)更是一種方式值得特別注意的新的動(dòng)向,就是由純粹的過(guò)失罪向故意罪發(fā)展,適應(yīng)現(xiàn)代司法實(shí)踐過(guò)程出現(xiàn)的新的情況,適當(dāng)分解玩忽職守罪,以使罪名與罪狀能夠得到更加合理恰當(dāng)、直接地反映犯罪的行為和特點(diǎn),非常缺乏必要”。立法機(jī)關(guān)采納大家提出意見(jiàn),在《刑法》中增設(shè)了濫用職權(quán)罪,這一領(lǐng)域立法實(shí)際行動(dòng)的積極重要意義十分之一,就是生態(tài)恢復(fù)玩忽職守罪過(guò)失犯罪的本來(lái)面目。
第二,關(guān)于玩忽職守罪包括過(guò)失和故意的觀點(diǎn)不符合刑法的基本原則。 如前所述,在我國(guó)刑法中,故意與過(guò)失是兩種獨(dú)立的犯罪,具有排他性。 犯罪行為的主觀方面不可能既是故意的又是過(guò)失的,否則就從根本上違反了我國(guó)的犯罪構(gòu)成理論。
無(wú)可否認(rèn),在刑法中存在著這樣一種情況,即行為人故意實(shí)施犯罪,但意外造成的另一個(gè)結(jié)果比其預(yù)期的結(jié)果嚴(yán)重得多,即其結(jié)果表現(xiàn)為過(guò)失,一個(gè)典型的例子是《刑法典》第234條第2款規(guī)定的故意傷害致死。可以稱之為“復(fù)合犯罪”.但是,罪過(guò)形式只有兩種,一種是故意犯罪,另一種是過(guò)失犯罪。我國(guó)臺(tái)灣學(xué)者也提倡“所謂過(guò)失與故意競(jìng)合”的存在。但是,它們都是指犯罪過(guò)程中可能出現(xiàn)的復(fù)雜現(xiàn)象,不是犯罪基本構(gòu)成要件的罪過(guò)形式可以是故意的,也可以是過(guò)失的。故意傷害致人死亡罪是故意傷害罪,其犯罪形態(tài)只能是故意,而過(guò)失致人死亡只是故意傷害罪加重處罰的結(jié)果條件。
第三,認(rèn)為玩忽職守罪可以由過(guò)失構(gòu)成,也可以由故意構(gòu)成,否定了犯罪形態(tài)主觀惡性程度的差異,不符合貫徹罪刑相適應(yīng)基本原則的要求。眾所周知,不同的犯罪形態(tài)在不同程度上反映了行為人的主觀惡性,對(duì)刑事責(zé)任產(chǎn)生不同的影響。正因?yàn)槿绱?,包括我?guó)在內(nèi)的各國(guó)刑法都以懲治故意犯罪為主,過(guò)失犯罪為輔,就像我國(guó)刑法第十五條第二款的規(guī)定:過(guò)失犯罪,法律有規(guī)定的,才負(fù)刑事責(zé)任。而且,如果故意和過(guò)失行為造成了同樣的危害結(jié)果,前者的處罰要比后者重。既然如此,還有什么理由說(shuō)玩忽職守罪可以由過(guò)失構(gòu)成,也可以由故意構(gòu)成,不需要區(qū)分處罰?當(dāng)然,也有學(xué)者可能會(huì)說(shuō),即使認(rèn)定玩忽職守罪只能是過(guò)失犯罪,而且刑法第397條規(guī)定它和故意濫用職權(quán)罪在一起,適用同樣的法定刑,在處罰政策上不是沒(méi)有故意犯罪和過(guò)失犯罪之分嗎?這話沒(méi)錯(cuò),但畢竟涉及兩個(gè)不同的罪名。而且,在上海刑事律師看來(lái),這種立法規(guī)定的科學(xué)性值得懷疑。因此,玩忽職守罪應(yīng)當(dāng)具有“復(fù)合犯罪形態(tài)”。
的科學(xué)技術(shù)根據(jù)。有學(xué)者進(jìn)行說(shuō)明,有的學(xué)生犯罪行為之所以我們可以發(fā)展具有“復(fù)合罪過(guò)形式”,是因?yàn)槠髽I(yè)法定主義犯罪活動(dòng)間接故意與輕信過(guò)失的界限變得更加容易模糊、難辨,二者主觀惡性差距問(wèn)題不大,區(qū)分二者之間界限沒(méi)有一個(gè)必要。上海國(guó)際刑事律師個(gè)人認(rèn)為,這值得商榷。應(yīng)當(dāng)說(shuō),間接故意與輕信過(guò)失界限較難區(qū)分,不僅在法定犯而且在自然犯中也同樣是社會(huì)存在的,但是難分不等于不能分,顯然界限難分不能真正成為一罪具有“復(fù)合罪過(guò)形式”的理由。
至于說(shuō)有的網(wǎng)絡(luò)犯罪人員沒(méi)有提供必要建立嚴(yán)格要求區(qū)分過(guò)失與故意,因?yàn)樗麄兌咧饔^惡性差距不大,也難以達(dá)到令人信服。故意實(shí)施犯罪與過(guò)失犯罪,反映著兩種基本原則以及不同的心理服務(wù)態(tài)度,這也正是由于各國(guó)經(jīng)濟(jì)刑法對(duì)二者需要采取各種不同管理處罰原則的理由。因此,不論罪重罪輕,都不應(yīng)把故意犯罪與過(guò)失犯罪同等看待。即使處刑相同,不同罪過(guò)形式的罪名也不應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí)一樣?!缎谭ā返?98條雖然對(duì)故意和過(guò)失泄露國(guó)家商業(yè)秘密法律規(guī)定了同樣的法定刑,但兩個(gè)罪名的罪過(guò)形式主要還是界限分明的。因此,只有把玩忽職守罪與濫用職權(quán)罪的罪過(guò)形式截然分開(kāi),才能充分體現(xiàn)出我國(guó)刑法相關(guān)理論和立法設(shè)計(jì)原則的一貫性。
綜上所述,玩忽職守罪的罪過(guò)形式應(yīng)為過(guò)失。
這個(gè)問(wèn)題的講解暫時(shí)到這里,總的來(lái)說(shuō),玩忽職守罪是違反國(guó)家權(quán)力行使有關(guān)規(guī)定或要求的行為,實(shí)施該罪必然會(huì)侵犯國(guó)家機(jī)關(guān)的正常管理活動(dòng),因此,國(guó)家機(jī)關(guān)的正常管理是玩忽職守罪的客體。我們正在建設(shè)法治社會(huì),法律的作用也越來(lái)越重要。多了解一些法律知識(shí)大有裨益,無(wú)論對(duì)個(gè)人還是對(duì)社會(huì),預(yù)防犯罪行為的發(fā)生要比處罰已經(jīng)發(fā)生的犯罪行為更有價(jià)值,更為重要。如果您還有更多疑問(wèn),歡迎聯(lián)系我們的上海職務(wù)犯罪律師。
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